Наследование авторских прав

Опубликовано 22.01.2013 на vk.com/makadmy

Как установлено п.1. ст.1112 и п.1. ст.1283 ГК РФ, исключительное право (имущественное право) на произведение переходит по наследству. Кроме того, кодекс впрямую дает нам указание на то, что охрана неприкосновенности произведения и неимущественных прав (имя автора, авторство) после смерти автора осуществляется наследниками автора. В принципе, права наследников автора не сильно отличаются от прав самого автора. Исключительное право наследников на произведение действует в течение семидесяти лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора, а исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора, пережившего своих соавторов. Однако, одним из нерешенных законодательно до сих пор моментов остается вопрос о принадлежности наследникам права на обнародование произведения. Статья 1286 ГК РФ закрепляет за автором право на обнародование. Право на обнародование не является имущественным и не переходит по наследству, хотя кодекс и предусматривает, что произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом. Таким образом, два права вступают в противодействие друг с другом, и получается некий правовой конфуз. Надеюсь, эти недочеты будут исправлены в новой редакции ГК, выхода которой мы все так «с нетерпением» ожидаем. Так как же передать произведение по наследству, и как стать законным наследником? Как известно, наследование происходит по завещанию или по закону. Эти нормы равно распространяются и на наследование исключительного права. Таким образом, при оформлении наследства Вам, как наследнику, необходимо проследить, чтобы исключительное право было включено в наследственную массу. Кроме того, стоит помнить, что вне зависимости от способа наследования (по закону или по завещанию) переход права на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие государственной регистрации, также должен быть зарегистрирован. В этой связи, кстати, следует упомянуть, что права на получение патента наследуются на общих основаниях. Вторым способом является завещание. Статья 1120 ГК РФ устанавливает свободу завещания. Ее положения позволяют завещать любое имущество, в том числе то, которое завещатель может приобрести в будущем. Эти положения также относятся к исключительному праву на произведения. Таким образом, являясь автором (или иным правообладателем) и желая завещать свое исключительное право, Вы имеете полное право включить его в завещание. Стоит отметить, что исключительное право, переходящее по наследству, может принадлежать и нескольким наследникам совестно. Таким образом, автор, получающий при жизни авторские отчисления, может обеспечить безбедное существование, например своим детям, которые будут получать эти отчисления после его смерти. Существует еще ряд нюансов, относящихся к наследованию исключительного права. К счастью, большинство из них имеют законодательное регулирование, и путем построения несложных аналогий и логических цепочек можно получить ответы на те лили иные вопросы. Случаи же, которые не оговорены законом, нашли свое отражение в богатой судебной практике, и по ним даны разъяснения.

На современном этапе развития права интеллектуальной собственности в Украине существует ряд пробелов и коллизий в законодательных актах, регулирующих правоотношения в этой сфере. Один из неразрешенных вопросов касается права наследников автора произведения, созданного в порядке исполнения трудовых или служебных обязанностей (служебное произведение) на получение авторского вознаграждения после смерти автора до конца срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на такое произведение.

Данный вопрос будет иметь весомое значение, если сотрудник создал служебное произведение, которое имеет коммерческий успех. Соответственно, сотруднику может полагаться значительное вознаграждение за использование этого произведения работодателем. В таком случае интересам наследников автора будет противопоставлен интерес работодателя, связанный с оптимизацией расходов.

С точки зрения закона

В настоящее время авторское право на служебные произведения регулируется Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» (Закон) и Гражданским кодексом (ГК) Украины, предусматривающими, что наследники автора могут наследовать имущественные права автора после его смерти. Таким образом, вопрос заключается в следующем: можно ли считать право на авторское вознаграждение имущественным правом автора «служебного» произведения?

По отношению к авторскому вознаграждению за служебное произведение Закон и ГК Украины занимают одинаковую позицию: право получения вознаграждения за создание и использование служебного произведения к имущественным правам автора напрямую не относится.

Такой вывод представляется противоречивым — вознаграждение за создание и использование произведения, независимо от того, появилось оно как результат исполнения служебных обязанностей или нет, напрямую относится к имущественным правам и интересам автора. Более того, Пленум Верховного Суда Украины (пункт 14 постановления «О судебной практике в делах о наследовании» от 30 мая 2008 года № 7) отнес право на получение вознаграждения за использование произведения к имущественным правам интеллектуальной собственности, которые включаются в состав наследственной массы (при условии, что они действительны на момент открытия наследства). Тем не менее указанные ниже аргументы заставляют сомневаться, что данный вывод Пленума Верховного Суда Украины применим к авторскому вознаграждению за служебные произведения.

Вознаграждение
вознаграждению рознь

В Законе используется один и тот же термин — «авторское вознаграждение» — по отношению к двум разным понятиям: 1) гражданско-правовому вознаграждению за использование произведения, которое полагается физическому или юридическому лицу, владеющему имущественными правами на такое произведение, иначе говоря — роялти; 2) вознаграждению, которое полагается автору за создание произведения и дальнейшее его использование работодателем и которое тесно связано с трудовыми отношениями.

Статья 15 Закона, регулирующая имущественные авторские права в общем, наделяет правом на авторское вознаграждение за использование его произведения не только автора, но и других лиц, обладающих имущественными правами интеллектуальной собственности. То есть в случае, если автор отчуждает свои имущественные права на произведение третьему лицу, то право получать авторское вознаграждение за использование такого произведения будет иметь это третье лицо, а не автор.

В статье 1 Закона «Авторское право на служебные произведения» право на авторское вознаграждение описано как право сотрудника, который создал объект авторского права, на получение вознаграждения за создание такого произведения и дальнейшее его использование работодателем. Причем, согласно статье 16 Закона, авторское вознаграждение в данном контексте непосредственно связано с личностью автора в отличие от имущественных прав, о которых идет речь в статье 15 Закона. Это подтверждается постановлением Пленума Верховного Суда Украины (пункт 25 постановления «Об использовании судами норм законодательства в делах о защите авторского права и смежных прав» от 4 июня 2010 года № 5), согласно которому авторское вознаграждение за использование служебного произведения — это все виды выплат и компенсаций, которые получает именно автор (сотрудник) за использование его произведения. Нельзя не заметить, что термин «авторское вознаграждение», используемый в этом пункте, коренным образом отличается от того, который используется в статье 15 Закона, — этот вид вознаграждения полагается только автору как создателю произведения и никому иному.

Статья 16 Закона также предусматривает, что все имущественные права на произведение принадлежат работодателю, подтверждая таким образом, что в контексте данной статьи право на авторское вознаграждение, принадлежащее автору, не относится к категории имущественных прав интеллектуальной собственности.

На данный момент нет значимой судебной практики по вопросу разрешения споров о наследовании права на получение авторского вознаграждения в подобных ситуациях. Но можно сделать вывод, что наследование права на авторское вознаграждение, о котором идет речь в постановлении Пленума Верховного Суда Украины «Об использовании судами норм законодательства в делах о защите авторского права и смежных прав» от 4 июня 2010 года № 5, относится к имущественному праву, предусмотренному в статье 15 Закона, но не касается права на авторское вознаграждение, описанное в статье 16 Закона, поскольку оно не относится к имущественным авторским правам. По нашему мнению, право на авторское вознаграждение за служебное произведение не может передаваться по наследству.

Что может измениться в будущем?

Существуют тенденции правового регулирования, свидетельствующие об изменении подхода к разрешению данного вопроса. В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении проект Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 12 марта 2019 года № 10143 (законопроект). В части регулирования имущественных прав на служебное произведение он прямо предусматривает, что право на получение вознаграждения за создание служебного произведения и его дальнейшее использование работодателем относится к неотчуждаемым имущественным правам автора (новая категория прав интеллектуальной собственности, вводимая этим законопроектом), которые переходят к наследникам после его смерти.

При этом законопроект предусматривает, что за создание служебного произведения сотруднику полагается авторское вознаграждение в любом случае. А при использовании служебного произведения работодателем делается исключение — за использование компьютерной программы или базы данных, созданной сотрудником, вознаграждение не предусмотрено, хотя и не запрещено.

В случае реализации вышеуказанной законодательной инициативы наследники автора смогут получать право на авторское вознаграждение за создание служебного произведения после смерти автора.

МУРСАЛОВА Сона — помощник адвоката KPMG Law, г. Киев

КОММЕНТАРИИ
Предусмотрено законом

Владимир ХОМЕНКО, юрист АФ «Грамацкий и Партнеры»

Безусловно, право требования выплаты денежного вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности является имущественным правом.

В свою очередь, пункт 4 части 1 статьи 440 Гражданского кодекса Украины указывает на иные имущественные права автора, предусмотренные законом. В частности, согласно части 3 статьи 16 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» одним из таких прав является право автора служебного произведения на авторское вознаграждение.

Следовательно, право на авторское вознаграждение принадлежит к прочим имущественным правам автора служебного произведения, предусмотренным законом, если иное не установлено трудовым или гражданско-правовым договором.

Данный тезис подтверждается и тем фактом, что право требования выплаты авторского вознаграждения упоминается в статье 15 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», посвященной имущественным правам автора.

Может наследоваться

Виктория КЛЫМЮК, партнер ЮФ «Салком»

Законодатель не выделяет право на вознаграждение в перечне имущественных прав автора, но при этом определяет выплату авторского вознаграждения в рамках договоров об использовании произведений. В таком же порядке урегулирована выплата авторского вознаграждения за использование служебного произведения. Размер, порядок исчисления и выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения определяются не в законе, а в договоре, заключаемом в установленном порядке. Будучи следствием имущественного права автора, авторское вознаграждение фактически приравнивается к таким имущественным правам автора.

Несмотря на то что право на получение авторского вознаграждения является неотчуждаемым при жизни автора, оно может наследоваться, то есть в случае смерти автора служебного произведения переходить к наследникам. Действующее законодательство не содержит каких-либо специальных условий наследования права на авторское вознаграждение за использование служебного произведения, не указывает на невозможность такого наследования.

Согласно договору

Сергей
ГЛОТОВ,
партнер АО «Шкребец и Партнеры»

Несмотря на встре­чающиеся утв­ерждения о том, что право автора на получение вознаграждения за служебное произведение относится к имущественным правам, считаем правильным исходить из невозможности наследования такого права, за исключением отдельных случаев. Аргументируется такой подход тем, что (1) данное право все же неразрывно связано с личностью наследодателя (статья 1219 ГК Украины), (2) право автора на вознаграждение за служебное произведение (изобретение) возникает в рамках трудовых правоотношений, причем в четкой привязке к личности, а также исходя из статуса автора как наемного
работника.

Если между автором-работником и работодателем был заключен договор, который регламентирует размер выплачиваемого авторского вознаграждения в течение определенного срока, то в случае смерти автора-работника право на получение этого вознаграждения может быть унаследовано. Также в случае, когда отношения не урегулированы, имущественные права интеллектуальной собственности будут принадлежать обеим сторонам трудовых правоотношений, и их часть, которая принадлежит автору-работнику, может быть включена в наследственную массу.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕХОД ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО НАСЛЕДСТВУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НАСЛЕДНИКОВ

В. В. АВДЕЕВ,

консультант по налогам и сборам

Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) установлено, что исключительное право на произведение переходит по наследству. Рассмотрим основные вопросы о наследовании исключительных прав на произведения, охраняемые авторским правом, а также о налогообложении наследников.

Для начала отметим, что наследованием признается приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица. Имущество, получаемое при наследовании, называют наследственным имуществом, наследством.

Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Передача наследства осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ). При этом передача наследства по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Следует обратить внимание, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. На это указывает ст. 150 ГК РФ.

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина (ст. 1114 ГК РФ). При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

Итак, из ранее изложенного следует, что по наследству могут передаваться имущественные права, коими являются исключительные права на произведения. Данный вывод подтверждается и ст. 1283 ГК РФ, в которой сказано, что по наследству переходит исключительное право на произведение.

Не могут передаваться по наследству личные неимущественные права, к которым, в частности, относятся:

— право авторства, т. е. наследник ни при каких условиях не может считаться автором произведения;

— право на имя, которое означает, что наследник не может решать вопросов, связанных с тем, будет ли произведение опубликовано под настоящим именем автора, под псевдонимом или анонимно;

— право на неприкосновенность произведения — означает, что произведение должно использоваться в том виде, как его создал автор. То есть нельзя вносить изменения в текст и название произведения. При этом допускается изменение формы произведения, например переработка драматического произведения в сценарий либо наоборот.

Однако при определенных условиях наследники автора вправе осуществлять защиту авторства, имени автора и неприкосновенности произведения. Так, согласно п. 2 ст. 1267 ГК РФ автор при составлении завещания вправе указать лицо (исполнителя завещания), у которого после его смерти возникнет пожизненная обязанность по охране авторства, имени автора и неприкосновенности произведения. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.

Кроме того, если произведение не обнародовано при жизни автора, оно может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, но при условии, что обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном). На это указывает п. 3 ст. 1268 ГК РФ.

Следует отметить, что исключительным правом на произведение согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ является право его обладателя использовать такое произведение по своему усмотрению любым способом, который не противоречит закону. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, на основании п. 2 ст. 1270 ГК РФ считается, в частности:

— воспроизведение произведения;

— распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;

— публичный показ произведения;

— импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;

— прокат оригинала или экземпляра произведения;

— и т. д.

Следует обратить внимание, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение, а также разрешать или запрещать другим лицам использование такого произведения, что установлено ст. 1229 ГК РФ. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Исключительное право на произведение в силу п. 1 ст. 1281 ГК РФ действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Таким образом, в пределах семидесяти лет начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора, наследники могут распоряжаться исключительным правом на произведение, а также разрешать или запрещать другим лицам использование такого произведения. При этом распоряжаться исключительным правом на произведение наследники могут любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования произведения в установленных договором пределах (лицензионный договор). На это указывает ст. 1233 ГК РФ.

Кроме того, если автором ранее уже был заключен договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор, то наследники становятся правообладателями входящих в состав наследства авторских вознаграждений, которые принадлежали автору по соответствующему договору.

Далее рассмотрим налогообложение авторских вознаграждений, выплачиваемых наследникам авторов произведений.

Налог на доходы физических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются все доходы физического лица, признаваемого плательщиком указанного налога, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах,

или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Пунктом 18 ст. 217 НК РФ установлено, что не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов.

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми физическое лицо получило доходы, обязаны исчислить, удержать у физического лица и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных этой статьей.

На основании п. 2 ст. 226 НК РФ исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 214.1, 214.3, 214.4, 227, 227.1 и 228 НК РФ с зачетом ранее удержанных сумм налога.

В подпункте 6 п. 1 ст. 228 НК РФ предусмотрено, что физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, обязаны самостоятельно исчислить НДФЛ с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию и в установленные сроки уплатить исчисленный налог в соответствующий бюджет.

Таким образом, норма подп. 6 п. 1 ст. 228 НК РФ распространяется на авторские вознаграждения, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства и входили в состав наследства. На это же указывают и письма ФНС России от 27.07.2011 № ЕД-4-3/12152@, от 02.12.2009 № ШС-17-3/216@ «О направлении письма Минфина России» (вместе с письмом Минфина России от 23.11.2009 № 03-04-07-01/359).

Учитывая ранее изложенное, с сумм авторских вознаграждений, включаемых в состав наследства,

наследники авторов обязаны самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ.

В отношении сумм вознаграждений, получаемых наследниками авторов после принятия наследства как обладателями исключительных прав на их произведения, согласно письму ФНС России от 27.2011 № ЕД-4-3/12152@ применяется следующий порядок.

С сумм вознаграждений, получаемых наследниками по договорам об отчуждении (продаже) исключительного права на произведение, исчислить и уплатить НДФЛ на основании подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ обязаны сами налогоплательщики.

С сумм вознаграждений, получаемых наследниками по лицензионным договорам, предусматривающим не отчуждение (продажу) исключительного права на произведение, а предоставление права на использование произведения в установленных договором пределах, НДФЛ исчисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном ст. 226 НК РФ.

Следует обратить внимание, что, по мнению ФНС России, изложенному в ранее названном письме, физические лица, выступающие в качестве наследников авторов науки, литературы, искусства, получающие вознаграждения как обладатели исключительных прав после принятия наследства, при исчислении налоговой базы по НДФЛ имеют право на профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Взносы в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования Российской Федерации. На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее — Закон № 212-ФЗ) объектом обложения страховыми взносами для организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются, в том числе, выплаты и иные вознаграждения по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Уплата страховых взносов с указанных вознаграждений осуществляется плательщиками страхо-

вых взносов (страхователями) — организациями и индивидуальными предпринимателями, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование соответствующих категорий застрахованных лиц.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «О пенсионном страховании в Российской Федерации» застрахованными лицами в этом случае являются лица, работающие по авторскому и лицензионному договору.

Застрахованными лицами на основании Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — Закон № 326-ФЗ) являются физические лица, на которых распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с названным Федеральным законом. На основании п. 1 ст. 10 Закона № 326-ФЗ застрахованными лицами являются, в частности, граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов из семей в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), работающие по трудовому договору или гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, а также по договору авторского заказа или лицензионному договору.

Таким образом, уплата страховых взносов с вознаграждений по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства осуществляется в целях обязательного пенсионного страхования и обязательного медицинского страхования физических лиц (застрахованных лиц), получающих вознаграждение за выполнение работы (работающих) по указанным договорам.

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано и у которого в соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ первоначально возникает исключительное право на результат его творческого труда.

Следовательно, в объект обложения страховыми взносами должны включаться выплаты и иные вознаграждения только по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, стороной которых является автор.

Выплаты в пользу правообладателей, не являющихся авторами, — наследников авторов не подлежат включению в объект обложения страховыми взносами, поскольку указанные физические лица не являются застрахованными лицами, в пользу которых уплачиваются страховые взносы. Именно такое мнение изложено в письме Минздравсоцразвития России от 20.05.2010 № 1261-19.

Значит, на вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении неисключительного права использования произведения науки, литературы, искусства, страховые взносы не начисляются.

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ (часть третья): Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ.

2. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

4. О направлении письма Минфина России» (вместе с письмом Минфина России от 23.11.2009 № 03-04-07-01/359): письмо ФНС России от

02.12.2009 № ШС-17-3/216@.

5. О пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ.

6. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

7. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от



Данная статья посвящена одному из проблемных вопросов наследования — наследование авторских прав. Несмотря на то, что ряд практических вопросов, возникавших при применении норм законодательства, разрешен в новой редакции ГК РФ, многие проблемы не нашли в нем отражения, при том, что формально в соответствующие статьи был внесен ряд изменений.

Ключевые слова: наследственное право, авторское право, наследование.

Изменение гражданского законодательства Российской Федерации позволило согласовать его с современным уровнем экономического развития. Однако остались нерешенными много проблем, связанных с наследованием авторских прав, даже после введения в действие части третьей ГК РФ, содержащей Раздел V «Наследственное право», и части четвертой ГК РФ. Данные проблемы обусловлены, прежде всего, спецификой наследования авторских прав.

Авторское право в порядке наследования переходит как комплекс личных неимущественных и имущественных прав автора. Переход личных неимущественных или имущественных прав по отдельности является невозможным в силу того, что эти две категории правомочий взаимосвязаны . То есть, имущественные правомочия автора основаны на принадлежащих ему личных неимущественных правах. При этом особенности объекта наследования порождают особые правила перехода его к правопреемнику. Вообще, в наследственном праве установлена срочность авторского права наследников и это принято рассматривать в качестве отклонения от принципа универсального правопреемства, предусмотренного ст. 1110 ГК РФ .

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» от 19 июня 2006 года № 15 при получении несколькими наследниками по закону либо по завещанию авторского права наследодателя без выделения конкретных наследуемых объектов авторского права следует иметь в виду, что в этом случае у наследников возникает аналогичный нераздельному соавторству объем правомочий в отношении наследуемых прав на совместное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав. Права, перешедшие к наследникам, составляют неразрывное целое, и ни один из наследников не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения .

Осмысление художественной или научной ценности, которую представляют авторские произведения, часто побуждает автора указывать в завещании общественные организации, публичные учреждения, призванные развивать или распространять завещанные произведения. Например, композитор С. С. Прокофьев завещал часть партитур одному из московских музыкальных музеев .

Некоторые авторы считают, что, являясь самостоятельным объектом гражданского, в том числе наследственного права, авторское право не является имуществом и может входить в предмет наследства лишь, если об этом имеется специальное указание в завещании . При наследовании по закону этого не требуется, так как наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства.

Существует и противоположная точка зрения относительно природы прав на результаты интеллектуальной деятельности: «в имущество необходимо включать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том числе интеллектуальной), которые имеют стоимостную оценку и становятся товаром, а также имущественные права и обязанности, возникающие по поводу их» .

Авторское право при разделе наследства либо остается за всеми наследниками, либо за некоторыми из них, либо только одному. В этом моменте прослеживается аналогия с разделом наследства неделимых вещей. Если же раздел в натуре между наследниками невозможен, то прибегают к компенсации. Один из наследников кто получает авторское право на определенное произведение, должен компенсировать остальным при разделе прочих объектов наследства . Из этого вытекает вопрос: если авторское право не подлежит разделу, то можно ли разделить наследство, в котором авторские права на отдельные произведения распределяются между наследниками? Например, один из наследников становится обладателем прав в отношении одного романа, а второй — другого. Запрета таких видов раздела в законодательстве не прослеживается. В данном случае раздел не противоречит и природе авторского права, поскольку в таких случаях наследник получает по наследству комплекс авторских правомочий — личных неимущественных и имущественных.

Было бы рационально установить соответствующие ограничения для таких случаев, потому что, часто возникает потребность в издании сборника стихотворений, циклов произведений, и совместное согласованное распоряжение авторским правом. Единственной сложностью является вопрос о том, как поступить, если отсутствуют наследники или никто из них не имеет права наследовать. В соответствии со ст. 1151 ГК РФ имущество в таком случае является выморочным и переходит в собственность Российской Федерации. Следовательно, в соответствии с законом, авторское право также переходит в собственность Российской Федерации. Но, в Гражданском кодексе отсутствует норма о том, кто получает свидетельство о праве на наследование авторского права и как дальше происходит реализация государством этого права.

Также открытым остается вопрос о том, может ли передаваться в порядке наследования уже унаследованное авторское право. Например, раньше наследники сына автора не могли наследовать авторское право, которое их отец сам приобрел в порядке наследования. В настоящий момент в практике судов возможность перехода по наследству унаследованного авторского права признается, в силу отсутствия каких-либо указаний в законе на этот счет.

Литература:

Дедушка писал картины, участвовал в выставках. А после его смерти местная кондитерская фабрика выпустила линию подарочных конфетных наборов с его картинами на обложке. А если линию презервативов? Чтобы защитить достояние покойного родственника от незаконного использования, необходимо вступить в наследство на авторские права. Как происходит наследование авторских прав, какие документы понадобятся, сколько они действуют, какие расходы потребуются от наследников, рассмотрим подробнее.

Когда исключительное право переходит по наследству?

Исключительное право – это законное основание на использование и распоряжение объектом интеллектуальной собственности. Лицо, обладающее им, называется правообладателем.

То есть владеть исключительным правом может не только его автор. Автор может передать его третьим лицам.

Для примера рассмотрим ситуацию с популярной скульптурой Ждун. Автором этого произведения является голландская художница Маргрит ван Бреворт. Однако авторские права на скульптуру принадлежат ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Заметьте, речь идет не только о самой скульптуре, но и о ее изображениях. Фото и изображение Ждуна не может быть использовано в рекламе, на вывесках, в качестве товарного знака. Любое использование в коммерческих целях без разрешения правообладателя (ООО «Си Ди Лэнд Контакт») нарушает авторское право. То есть защищать права на скульптуру и его изображение будет не автор, а их владелец. В данной ситуации ООО «Си Ди Лэнд Контакт».

Не нужно путать авторское право и право автора. Право автора не может быть передано или отчуждено. Человек, создавший произведение, остается его автором навсегда. А авторское право – это возможность использования и распоряжения произведением. Оно может быть передано.

Подведем итоги. Авторское право и право автора являются исключительными правами. Первое может быть унаследовано, так как оно является переходящим. А второе не переходит к наследникам. То есть не все исключительные права переходят по наследству.

Особенности наследования

Чтобы авторское право стало объектом наследования, автор должен своевременно задуматься о его надлежащем оформлении. В большинстве случаев это значительно упростит задачу наследников.

При жизни автор должен:

  1. Собрать документы, которые свидетельствуют об его авторстве.
  2. Провести регистрацию авторства в Российском авторском обществе.
  3. Получить документы (патент, свидетельство).

При наследовании авторского права несколькими правопреемниками, его использование возможно только с согласия всех наследников. Необходимо учитывать, что на наследников не действует общее правило для соавторов, которое подразумевает запрет на препятствие в использовании авторского права. Поэтому соавторы и все наследники могут его использовать только с взаимного согласия. Для подтверждения согласия необходимо заключить отдельный договор с каждым из наследников.

Срок действия авторского права после наследования составляет 70 лет (ст. 1281 ГК РФ). После чего произведение переходит в разряд народного достояния.

Выделение супружеской доли

Авторское право не относится к совместно нажитой собственности. Поэтому супруг не может требовать выделения супружеской доли при наследовании.

Исключение составляют следующие ситуации:

  1. Супруги предусмотрели включение авторского права в общую совместную собственность в брачном договоре.
  2. Супруги были соавторами (данный факт необходимо подтвердить официально). Соавторство должно быть зарегистрировано в Российском авторском обществе. Если же официально автором произведения является только один из супругов, то авторское право будет включено в наследственную массу в полном объеме.

Переживший супруг не будет считаться соавтором, если оказывал консультационную помощь при создании произведения, материальное содействие, техническое или организационное сопровождение, а также если контролировал результат работ по созданию произведения. Автором считается лицо, которое внесло личный творческий вклад в создание произведения.

Если переживший супруг может доказать, что лично участвовал в создании объекта интеллектуальной собственности, то он может обратиться в суд для признания его соавторам даже после гибели супруга.

Порядок наследования авторских прав

Закон позволяет передать авторское право как по закону, так и по завещанию. Но практика показывает, что целесообразно его передавать одному наследнику. Поэтому при наличии нескольких наследников по закону, рекомендуется составить завещание.

Однако порядок наследования не различается в зависимости от основания. Поэтому правопреемникам в любим случае необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  1. Собрать документы.
  2. Обратиться к нотариусу.
  3. Написать заявление.
  4. Оплатить госпошлину и другие сборы.

Оформить наследство необходимо в течение 6 месяцев с момента гибели правообладателя. Если правопреемник пропустит данный срок без уважительной причины, то возможность переходит к следующим получателям.

Этап 1. Собираем документы

Наследникам необходимо подготовить как общие документы для наследования, так и документы, подтверждающие авторские права.

К общим документам относятся:

  • гражданский паспорт заявителя;
  • завещание или документ, подтверждающий родственную связь;
  • справку с последнего месту регистрации покойного;
  • свидетельство о смерти правообладателя;
  • квитанцию об оплате госпошлины и других сборов.

Сведения, подтверждающие авторские права покойного:

  • патент;
  • свидетельство, выданное авторским обществом при депонировании и регистрации произведения;
  • другие документы, в зависимости от вида произведения.

Этап 2. Обращаемся к нотариусу

Наследнику необходимо обратиться к нотариусу, которые открывает наследственное дело. Но открыть наследство у любого нотариуса нельзя. Процедура проводится в нотариальной конторе по месту последней регистрации правообладателя.

Если на момент гибели адрес регистрации отсутствует, то наследникам необходимо обращаться в нотариальную контору по месту нахождения недвижимости покойного.

Если же единственным объектом наследования является авторское право, то придется устанавливать место открытия наследства через суд.

Этап 3. Пишем заявление

Наследник должен подтвердить факт принятия наследства заявлением. Документ должен включать следующую информацию:

  • название нотариальной конторы по месту открытия наследства;
  • данные наследника (Ф.И.О., адрес регистрации);
  • наименование документа;
  • сведения о гибели правообладателя;
  • информация о имуществе покойного, включая авторское право;
  • основания для вступления в наследство;
  • информация о принятии наследства;
  • дата и подпись.

Дополнительно наследник указывается сведения о других потенциальных наследниках, если он обладает такой информацией.

Образец заявления

Этап 4. Оплачиваем госпошлину и другие сборы

Ст. 333.38 НК РФ содержит льготу для граждан, которые вступают в наследство на авторское право. Такие правопреемники не оплачивают госпошлину.

Однако, если в состав наследства входит другое имущество, на него госпошлина уплачивается в порядке, предусмотренном законом.

Также наследники авторского права не освобождаются от оплаты правовых и технических услуг нотариуса. В зависимости от региона наследования гражданин должен оплатить сбор, предусмотренный Региональной нотариальной палатой.

За свидетельство о праве на наследство в отношении авторского права в Москве в 2020 году придется заплатить от 500 до 3 000 р. Стоимость услуги для других регионов можно уточнить на сайте ФНП.

Переоформление авторского права не требуется. Доказательством правообладания в порядке наследования является свидетельство на наследство.

Когда не переходят по наследству?

В соответствии с п. 83 Постановления Пленума ВС РФ № 9 исключительное право на объект интеллектуальной собственности может быть унаследован правопреемниками, даже при отсутствии подтверждающих документов.

Но в отношении некоторых объектов данное правило не работает.

Например, авторское право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы признается и охраняется только при прохождении государственной регистрации в порядке, установленном законом (ст. 1353 ГК РФ).

Таким образом, если закон устанавливает обязательную регистрацию исключительного (в том числе авторского) права, то наследование возможно только, если правообладатель своевременно провел регистрацию надлежащим образом.

Как наследуется произведение?

При наследовании необходимо различать авторское право и право собственности на произведение. Они могут быть переданы как одному наследнику, так и разным (по завещанию).

Например, автор создал картину. Если право на нее оформлено надлежащим образом, автор может отдельно завещать картину и авторские права на нее. Картина может быть передана одному наследнику и храниться у него. А авторское право – другому наследнику. И в случае использования изображения картины на плакатах, для оформления конфетных коробок или других целей, за защитой своих прав будет обращаться именно владелец авторского права.

Судебная практика

Наследники имеют право принять авторское право в наследство фактически, как и любое другое имущество. Но подтвердить это официально они смогут только в судебном порядке.

Чтобы доказать фактическое вступление в наследство, гражданам придется доказать, что они приняли фактически другое имущество покойного.

Например, стали жить в квартире, принадлежащей покойному, получили за него долги, обеспечили охрану его автомобиля, перегнав в гараж, провели ремонт на даче и так далее.

Доказыванию подлежит факт, что наследники приняли имущество фактически в течение 6 месяцев с момента гибели правообладателя.

Если срок был пропущен, то необходимо доказать, что он был пропущен по уважительной причине.

В противном случае исключительное право считается объектом общего достояния. И пользоваться произведением могут любые физические и юридические лица, в том числе и для коммерческих целей.

Ответы юриста на частые вопросы

Дедушка писал прозу. После его смерти я хочу зарегистрировать его авторское право и оформить его в наследство. Как это сделать? 2. Тетя делала переводы иностранных книг. Авторское право на переводы зарегистрировано. Я являются наследником по завещанию. Где взять документ, подтверждающий авторское право? 3. Отец завещал мне авторское право на свои книги. Но его жена достигла 55 лет. Может ли она претендовать на долю в наследстве?

Заключение эксперта

Подведем итоги:

  1. Авторское право может переходить по наследству.
  2. Правообладатель может его завещать, как и любое свое имущество.
  3. Обязательные наследники имеют право на долю в авторском праве, а супруг – не имеет право на супружескую долю.
  4. Если право подлежит регистрации, то оно может перейти по наследству только если было оформлено официально.
  5. Если наследники не оформят наследство, произведение становится объектом всеобщего достояния.

Оформление авторского права в наследство имеет свои особенности. Чтобы не допустить ошибок и не лишиться исключительного права покойного наследодателя, необходимо получить юридическую консультацию. Специалисты нашего сайта всегда придут на помощь. Просто оставьте заявку на консультацию.

Записи созданы 8132

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх